Вопросы и ответы

 

 

— Раньше  мы часто  с семьей выезжали за  город отдохнуть   у озера. Сейчас там  на въезде установили шлагбаум, берут деньги  за  проезд.  Законно ли это? 

Ответ.

— Согласно  ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются  общедоступными. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет от пяти до двадцати метров, в зависимости  от водного объекта.  Береговая полоса  в соответствии со ст. 27 Земельного кодекса  не может быть приватизирована, то есть не может находиться в частной собственности.

Законом допускаются определенные ограничения для водопользования в основном в  целях  охраны  окружающей среды и здоровья граждан,  о чем  население извещается  органами местного самоуправления через средства массовой информации  или  посредством установки береговых информационных знаков.

В пределах  водоохранных зон и прибрежных защитных полос запрещенная  хозяйственная деятельность, в том числе  движение  и стоянка  транспортных средств. Для озера  это расстояние составляет  50 метров от береговой линии.  Значит,  если   с вас берут деньги за проезд  к берегу,   то  это незаконно, потому что ограничивает ваше перемещение к объектам общего пользования. Однако,  ограничение  вашего движения на автомобиле правомерно.

Юридически  вариантов контроля территории в районе озера  немало.

В вашем случае, скорее всего озеро или его часть предоставлено  в пользование  предпринимателю или организации  в пользование  по договору водопользования,  подлежащего госрегистрации. Такой договор  не предусматривает ограничение прав граждан  на свободное пребывание у водоема и  взимание платы  за проезд,  но обязывает водопользователя соблюдать ограничения в пределах береговой полосы и водоохранных зон.

Для  полноты  сведений  можно порекомендовать  оплатить  требуемый проезд или проход к озеру в целях получения документа об оплате (квитанция, чек) в котором должно значится любое средство индивидуализации (наименование,  ИНН, ОГРН, ОГРНИП) лиц, получающих плату за проезд.  В последующем  этот  документ  будет являться доказательством незаконных сборов и его можно прилагать к жалобам   на нарушение ваших  прав и законных интересов,  включая  требования  по имущественным  искам в суд  о возврате  неосновательно полученных денег.

Пожаловаться на ограничение ваших прав  и получить информацию  о водопользовании можно  в территориальном Управлении Росприроднадзора.

10.06.2010 г.

— Вопрос.

 На дорогах  города Кирова     стала замечать  рекламные  щиты  с названием известной   радиостанции,  выполненные в виде  дорожного знака сервиса. Я недавно  сдала на права, но не помню, чтобы   где — то это было предусмотрено.  Или это не так?

 -Ответ.

В  приложении  № 1  к Правилам дорожного движения  описан знак «Зона приема радиостанции, передающей информацию о дорожном движении». Этот  знак  означает участок дороги, на котором осуществляется прием передач радиостанции на частоте, указанной на знаке.  Наименование   радиостанции   описанием знака не предусматривается, равно  как не предусматривается  и  собственное наименование (товарный знак, фирменное наименование или коммерческое обозначение) автозаправки на знаке «автозаправочная станция»,  наименование  автосервиса на знаке «Техническое обслуживание автомобилей», наименование  гостиницы на знаке «Гостиница или мотель»  и прочее.

Кроме несоответствия  дорожного знака  описанным в ПДД, в указанном  Вами  случае  дорожные знаки   и их неоднократное размещения  на дорогах населенного пункта  в зоне действия определенной частоты имеют признаки рекламы, то есть   информации, направленной на привлечение внимания неопределенного круга лиц  к   радиостанции и к услугам радиовещателя.

Закон РФ «О рекламе»   указывает на  недопустимости сходства рекламы  с дорожными знаками.  Более того,  имеются признаки и нарушения законодательства. То есть, подобный случай  является нарушением закона.

 В соответствии со статьей  14.38  Кодекса РФ  об административных правонарушениях, размещение рекламы, имеющей сходство с дорожными знаками, или размещение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Любой  автолюбитель, участник дорожного движения, общественные организации  вправе обратиться с соответствующей информацией в органы внутренних дел, уполномоченные  на составление протоколов о данном правонарушении, прокуратуру или в  Управление Федеральной антимонопольной службы по Кировской области которое рассматривает  дела о подобных нарушениях.

10.06.2010 г.

Вопрос.

-Мы молодая семья. С мужем работаем в одной фирме, зарплата примерно одинаковая. Сейчас планируем  рождение  детей,  и  беспокоимся,  хватит ли денег  на жизнь, ведь  мне придется сидеть с детьми. Подскажите,  на какие пособия  мы можем рассчитывать? Что такое материнский капитал, и как им воспользоваться?

Ответ:

-По действующему законодательству  В имеете право  на следующую помощь.

1. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском  учреждении  в ранние сроки беременности (до двенадцати недель).   Размер пособия на 01.01.2010 г. составляет  412 руб. 08 коп.

Выплачивается по месту вашей работы, то есть по месту назначения и выплаты пособия по   беременности и родам, не позднее  10 дней с момента предоставления справки  о постановке на учет в ранние сроки беременности.

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

2.  Пособие по беременности и родам. По общему правилу, пособие исчисляется  исходя из 100 % среднего заработка,  рассчитанного за последние 12 месяцев работы, предшествующих наступлению отпуска по беременности и родам. Выплачивается  за период отпуска по беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной беременности — восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае осложненных родов — восемьдесят шесть, при рождении двух или более детей — сто десять) календарных дней после родов.  Выплаты  должны начинаться не позднее 10 дней  с даты приема заявления со всеми документами (листок  нетрудоспособности).

Пособие назначается,  если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Обращаться за пособием нужно  по месту работы.

3. Единовременное пособие при рождении ребенка.

Выплачивается  одному из родителей, либо  лицу, его заменяющего. На 01.10.2010 г. размер пособия составляет 10988 руб. 85 коп.

Выплачивается по месту работы не позднее 10 дней с  момента приема заявления со всеми документами.  Для  выплат  предоставляется заявление, документы  о рождении ребенка,  справка с места работы другого родителя об отсутствии  назначенного пособия.

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев соответственно со дня достижения ребенком возраста полутора лет.

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком.

Лицам, имеющим право как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на пособие по безработице, предоставляется право выбора получения пособия по одному из оснований.

В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из двух видов выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков пособий.

Матери, имеющие право на пособие по беременности и родам, в период после родов вправе со дня рождения ребенка получать либо пособие по беременности и родам, либо ежемесячное пособие по уходу за ребенком с зачетом ранее выплаченного пособия по беременности и родам в случае, если размер пособия по уходу за ребенком выше, чем размер пособия по беременности и родам.

Лицам, имеющим право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком по нескольким основаниям, предоставляется право выбора получения пособия по одному из оснований.

В случае, если уход за ребенком осуществляется одновременно несколькими лицами, право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком предоставляется одному из указанных лиц.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет.

Пособие выплачивается в  размере 40 процентов среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование, с учетом районного коэффициента. Пособие  рассчитывается  за последние 12 месяцев работы, предшествующих наступлению отпуска по уходу за ребенком.

Пособие по уходу за ребенком назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет.

Для назначения  и выплаты пособия предоставляется:  заявление о назначении пособия,  свидетельство о рождении ребенка, справка с места работы другого  родителя о том, что  он не использует указанный отпуск и не получает соответствующего пособия. Основанием для выплат  является  решение организации о  предоставлении  отпуска по уходу за ребенком.   Решение о назначении пособия принимается в 10-дневный срок  со дня  приема заявления  о выплате со всеми документами.

Обращаться за пособием нужно по месту работы.

5. Ежемесячное пособие на ребенка.  В соответствии с федеральным законом № 81 -ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», размер, порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячного пособия на ребенка устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.  В Кировской назначено пособие в размере 118 руб. в месяц.  Размер пособия на ребенка увеличивается на сто процентов на детей одиноких матерей, на пятьдесят процентов — на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и на детей, находящихся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не получают денежные средства на их содержание.

Учтите,   что в зависимости  от дальнейшего изменения Вашего  социального  положения (утрата места работы,  обучение  в образовательном учреждении  по очной форме обучения,    призыв супруга на военную службу, усыновлении детей,  и прочее) может измениться  место и источник  выплаты  пособий, состав  необходимых  для выплаты пособий документов, иные условия  выплаты пособий.

6. В отношении материнского капитала. Это федеральные деньги, перечисляемые   в Пенсионный фонд России  для поддержки семей,  имеющих детей.  Право на получение  этих средств  вы имеете со дня рождения второго, третьего   и последующих детей и может быть реализовано  не позднее трех лет с момента  рождения последующих детей. С момента их рождения можно обращаться в территориальный орган  Пенсионного фонда РФ с заявлением о получении государственного сертификата на материнский капитал, который является документом,  удостоверяющим  право на дополнительные меры господдержки. К заявлению прилагаются     необходимые документы (засвидетельствованные копии). В течении месяца при наличии оснований выносится решение  о выдаче сертификата и  в течении 5 дней с момента вынесения решения  направляется уведомление о выдаче  сертификата и выдается сертификат. Размер капитала ежегодно пересматривается с учетом инфляции. На  2010 год  он составляет  343378 руб. 80 коп.  Средства  материнского капитала могут  быть направлены в полно объеме или по частям,   на все  направления или на каждое отдельно:

-улучшение жилищных условий;

-получение образования ребенком (детьми);

— формирование накопительной части трудовой пенсии для матери (усыновителей)

Чтобы распорядиться материнским капиталом,   через два с половиной года после рождения ребенка нужно в Территориальный орган Пенсионного Фонда  направить заявление о распоряжении средствами материнского капитала.

Следует учесть, что  правила закона о материнском капитале применяются  к отношениям, связанным с рождением детей до 31 декабря 2016 года.

 15.06.2010 г.

Вопрос:

    — Наследодатель — гражданин Российской Федерации, место жительства его  Израиль,  наследственное имущество — вклады в структурных подразделениях ОАО «Сбербанк России», находящихся в  районах  города Кирова Кировской области.  Где будет место открытия наследства?

Ответ.

При условии, что в состав наследства не включено  недвижимое имущество,  при наличии движимого имущества на территории России местом открытия наследства будет являться РФ.

 Вопрос:

        Может ли нотариус на основании приговора суда о признании наследника виновным в умышленном убийстве наследодателя признать его недостойным наследником в том случае, если в приговоре суда в качестве умысла не указано, что своими противоправными действиями наследник способствовал или пытался способствовать получению наследства или в данном случае судебный порядок?  А если такой умысел указан в решении суда?

 Ответ.

 Для признания такого наследника  недостойным нужно установить  указанные  в законе  одновременные признаки: умысел, противоправность,  направленность против наследодателя или его воли. Также  важно, что своими действиями наследник способствует призванию к наследованию или покушается на это. Последнее обстоятельство  при буквальном  применении нормы вызывает необходимость учитывать мотив  действий наследника — корыстные побуждения в целях  получения доли в наследстве.

В вопросе подразумевается именно  мотив, поскольку   умысел в качестве элемента  субъективной стороны  большинства составов  преступления против личности достаточен для квалификации соответствующих действий. Мотив может выступать лишь в качестве квалифицирующего признака.

Многие юристы отмечают, что мотив  наследника не имеет значения. Важно, что  своими действиями  виновный  объективно способствует увеличению  своей доли. Убийство противоречит установленному публичному правопорядку и не может рассматриваться как побочный эффект.  Кроме того,   такие действия направлены  не только против  наследодателя, но  и интересов одного из наследников.   Поэтому,  в целях  соблюдения основных начал  закона (ст. 1, ч.2 ст.6 ГК РФ) соответствующая норма подлежит расширительному толкованию. А именно: термин «способствовал» означает, что  действия наследника являются причиной призвания к наследованию. И напротив, термин не означает совершение действий против наследодателя исключительно  с целью призвать себя или других лиц к наследованию.

Такой подход стабильно разделяется  и судебной практикой.

По смыслу  ч.1.. ст1117 ГК РФ,  указанные в ней  основания для признания недостойным наследников  могут быть  подтверждены не только приговором, но и иным судебным актом (не только по уголовному, но и гражданскому делу), наследник не обязательно  может быть   подсудимым (обвиняемым), или не обязательно быть лицом, участвующим  в деле (в той степени, в которой такая ситуация допускается   процессуальным законодательством).

В то же время, если обстоятельства  убийства подтверждены приговором, не требуется специального решения суда о признании наследника недостойным  вследствие  его умышленных действий, мотивированных целью призвания к наследованию.

Таким образом, независимо  от мотива (установленного или не установленного судом) при наличии признаков умысла, противоправности,  направленности против наследодателя и причинной связи между действиями  и последствиями (призвание к наследованию),  наследник признается недостойным.

   Вопрос.

В 2008 году составлено завещание на все имущество С. и И. , а в 2010 году сделано  завещательное распоряжение на вклады в банке в пользу Т. Как правильно нотариус должен  выдать свидетельство о праве на наследство?

Ответ.

Согласно п. 2 ст. 1128 ГК, порядок совершения завещательных распоряжений определяется Правительством РФ.  По смыслу п. 12 Правил совершения завещательных распоряжений  правами на  денежные средства в банках, утв. ПП РФ№ 351 от 27.05.2002 г.,   при изменении или отмене завещательного распоряжения  в отношении прав на денежные средства  на счете, подразумевается  изменение завещательного распоряжения, составленного в том же банке. Отмена указанных в нотариально удостоверенном завещании завещательных распоряжений в отношении денежных средств на счете   не предполагается. Более того,  в силу п. 4 указанных правил, завещатель информируется о содержании ст. 1130 ГК РФ с учетом толкования смысла завещательного распоряжения, придаваемого ему  п. 12 этих Правил.

Из ст. 58 Основ  законодательства РФ о нотариате   также  не предполагается изменение завещания завещательным распоряжением в банке.

В этой связи,   завещательное   распоряжение  в пользу Т.  следует толковать как  ненаписанное. Свидетельство подлежит выдаче на все имущество  С. и  И.

  Вопрос.

  — Возможно ли заключение соглашения об уплате алиментов, если вопрос об уплате алиментов уже разрешен в судебном порядке?

Ответ

 Согласно п.2 ст.13 ГПК РФ,  вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Отсюда следует, что  соглашение об уплате алиментов  не может изменять по существу  или  отменять   вступивший в законную силу судебный акт.

Однако, не исключается заключение соглашения об уплате алиментов, если оно  не направлено на преодоление законной силы судебного решения и не противоречит ему (не ухудшает  положение получателя алиментов, а  увеличивает в совокупности  предоставление содержания).

В таком случае, в целях  исполнимости  соглашение  должно признавать имеющееся судебное решение и  содержать указание на дополнительный (применительно к судебному решению) характер  имущественного предоставления  по данному соглашению.

Отсюда, общая сумма   алиментного обязательства складывается из суммы, указанной  в исполнительном листе  и  в заключенном  позднее соглашении об уплате алиментов.

В соответствии со ст.ст. 12, 30, 34 ФЗ «Об исполнительном производстве»,  у судебного пристава  при поступлении  соглашения нет оснований отказать  в возбуждении исполнительного  производства и  объединить  поступившие исполнительные документы в сводное исполнительное производство.

 Нет оснований для отказа в возбуждении  производства  и при  поступлении соглашения,  не содержащего отметки  об имеющемся судебном решении  при последующем обнаружении  сведений о таковом.  В любом случае содержание такого  соглашения  будет иметь дополнительный характер.

 Вопрос.

— Возможно ли отменить согласие супруга на продажу совместно нажитого в браке имущества?

 Ответ.

 Да, возможно.Вероятно, речь идет о  недвижимом имуществе. Закону такое действие не противоречит.

Согласие на совершение сделки  связано  с течением определенного периода времени до момента  совершения такой сделки. Следовательно,   отменить согласие невозможно по объективным причинам, как нельзя отменить   и   истекший период времени.  Поэтому можно только  прекратить его действие.  Посколько ст. 35 СК  связывает  распоряжение имуществом  с получением согласия,  то и прекратить его действие можно только путем  отзыва  документа, удостоверяющего согласие.

Поэтому, возможно оформление  отзыва  по аналогии с отзывом доверенности,  оформляемым по правилам ст. 86 Основ законодательства о нотариате  о передаче заявлений и выдачей свидетельств  о передаче заявления с учетом Методических рекомендаций, утв.ФНП  08.07.2003 г.

 Вопрос.

  — Возможна ли замена стороны исполнительного производства на основании свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом (например,  при наследовании суммы морального вреда, причитающейся наследодателю согласно вступившего в силу решения суда)?

 Ответ.

Нет, непосредственно на основании свидетельства невозможна. Свидетельство является документом, подтверждающим материальные правоотношения, но не процессуальные. А исполнительное  производство является стадией процессуальных отношений, и в этой связи учитывает обстоятельства процессуального характера. Принудительным исполнением обеспечиваются лишь указанные в законе акты, вынесенные в предусмотренном законом порядке уполномоченными на взыскание  лицами.

Ст. 52 ФЗ «Об исполнительном производстве» не предусматривает  замену стороны исполнительно производства непосредственно на основании свидетельства, выданного нотариусом. Свидетельство не является судебным актом, актом другого органа или актом должностного лица в процессуальном смысле,  не указано в законе в качестве документа, имеющего исполнительную силу.  В этой связи, заинтересованное лицо — наследник предъявляет  в суд  в порядке ст. 44 ГПК РФ  заявление о замене стороны исполнительного производства. В качестве  обоснования предъявляет свидетельство о смерти  и свидетельство о праве на наследство. Суд выносит определение о замене стороны, на основании которого пристав выносит постановление по форме, указанной в приложении № 55 к Приказу ФССП России № 28 от 31.01.2011 г.

  Вопрос.

-Супруги приобретают квартиру в общую долевую собственность, предположим в равно долевую. Управление Росреестра по нашему региону такую сделку без ранее заключенного брачного договора регистрировать не желает, считая, что только брачный договор может изменить установленный законом режим совместной собственности супругов. Это правильно?

 Ответ.

Согласно ст. 33,34 СК РФ,  законным режимом имущества супругов является режим общей совместной собственности. Данный режим может быть изменен  лишь брачным договором. Поскольку в  описываемом случае  на момент заключения договора имущества еще нет и переход права собственности будет зарегистрирован в будущем,  соглашение о разделе в этом случае неприменимо.

Условие  о распределении  долей в имуществе   при приобретении права собственности на основании договора  помимо брачного договора должно считаться недействительным. В то же время, при  приобретении имущества супругами в долевую собственность нет безусловных оснований для отказа в регистрации   перехода права собственности. Такой безусловный   отказ лишь со ссылкой  на недействительность сделки противоречит п. 2 ст. 35 Конституции РФ.

В таком  случае, с учетом правил ст. 180 ГК РФ, без условия о распределении долей,  (в том числе при неравенстве долей),  действует режим совместной собственности.  Согласно п.2 ст. 34 СК РФ, независимо от того, на чье имя  приобретена доля  и каков ее размер, имущество относится к общей совместной собственности.

 Поэтому регистратор должен внести в ЕГРП данные о совместной собственности, игнорировав условие о распределении долей.

Для перехода права собственности в долях, следует учесть и соблюсти ряд предпосылок и условий.

1.   Согласно ст. 421 ГК РФ, стороны  могут заключить смешанный договор. В таком случае, помимо условий договора купли продажи,  на основании и со ссылкой на правила  ст. 42 СК РФ, договор должен содержать условие об изменении режима  совместной собственности с указанием долей  в отношении приобретаемого имущества. Данное условие не затрагивает интересы продавца  и не распространяется на него.    В результате, договор  будет содержать  элементы договора купли -продажи и брачного договора.

2. На основании ст. 41 СК РФ данный договор должен быть нотариально удостоверен.

В данном случае самостоятельный (отдельный, предварительный) брачный договор необязателен.

  Вопрос.

— У нас такая ситуация. Наследники 1 очереди : на ½  долю — сын, на ½ долю- по праву представления два внука, дети другого умершего сына. Сын и один из внуков принял наследство в срок, другой внук заявил, что наследство не принимал и принимать не будет. Статья 1146 ГК РФ не дает четкого ответа ,  как наследуется доля внука, отказавшегося от наследства. Его доля переходит согласно статьи 1146 ГК РФ другому внуку по праву представления или согласно статьи 1161 ГК РФ делится между наследниками по закону, призванными к наследованию, пропорционально  их наследственным долям?

  Ответ:

Как известно, при наследовании по праву представления  указанные в законе потомки  умершего наследника  замещают его  при наследовании имущества  наследодателя, поэтому данный институт не затрагивает  правопреемства между ними и умершим наследником.

В п. 2 ст. 1141 ГК РФ  декларируется принцип  равенства долей  наследников одной очереди. Данный принцип  не изменяется и  ст. 1146 ГК РФ, по смыслу которой,  доля умершего наследника относится на его потомков независимо от их количества. Это значит, что равное распределение  доли умершего наследника  между наследниками по праву представления   не  влияет на судьбу доли другого наследника, наследующего в обычном порядке. Принцип равенства долей также предполагает и неизменяемость количественных показателей долей без  наступления указанных в законе обстоятельств.

Применительно к указанному примеру это значит, что  сын наследует 4/8,  а два внука по 2/8 каждый.  Равное распределение   доли между внуками не влияет на размер доли сына, равно как и доля сына не влияет на распределение части доли между внуками.

Неаккуратное применение ст. 1161 ГК РФ   может разрушить  это положение.

В частности, буквальное применение  этой статьи  провоцирует на такое распределение:  часть доли отказавшегося внука  в размере 2/8   распределяется  между оставшимся внуком и сыном умершего. В  итоге — сын умершего получает 5/8, а оставшийся внук-3/8.

Вместе с тем, ст. 1161 ГК  рассчитана  на случаи, когда отпадает  наследник по закону, доля которого равна  с остальными.  А в данном случае  речь идет не о доле, а о части доли, относящегося на  одного из внуков. Кроме того,  такое распределение необоснованно изменяет размер долей наследников, в противоречии  с принципом равенства долей, а также противоречит пункту 1 ст. 1146 ГК  при наличии  наследника по праву представления. Доля  умершего наследника осталась, от нее другой внук не отказался,  поэтому эта доля должна относится на него. Ст. 1161 ГК РФ,  должна применяться   не напрямую, а по аналогии закона применительно к части  доли. В таком случае,  часть доли  отпавшего наследника по праву представления прирастает к части доли оставшегося  наследника по праву представления. В итоге,  реализуется действие ст. 1146, 1141 ГК: доля наследника по закону  отходит к его потомку, наследники одной очереди унаследуют в равных долях.

 Июнь — ноябрь 2011 г.


назад